Наследство по завещанию в римском праве

Глава 62. Наследование по завещанию Из книги Гражданский кодекс РФ. Часть третья автора Законы РФ Глава 62. Наследование по завещанию Статья 1118. Общие положения 1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве Абраменков М. Дата размещения статьи: 04. Прежде всего римским юристам мы обязаны самым понятием наследования: "Наследование есть не что иное, как преемство во всей совокупности прав, которыми обладал умерший" "Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit" Digesta, 17. На наследников возлагалась также обязанность отвечать своим имуществом по долгам наследодателя. Иными словами, концептуальной основой римского наследственного права, которую оно сохранило на всем протяжении своего существования, был тезис о том, что в потомках и иных преемниках умершего субъекта как бы "продолжалась" его личность, то есть переход имущества по наследству представлял собой универсальное правопреемство, при котором наследодатель и наследник считались как бы одним и тем же лицом.

Наследование по завещанию - Римское право: конспект лекций, Издание: г. По цивильному праву воля завещателя должна быть выражена или в Лишение кого-либо из наследников обязательной доли допускалось лишь. Понятие и история наследования 4. 3. Наследование по завещанию 6 4. Наследование по закону 9 5. Принятие наследства и его последствия 13 6. Реферат: Наследование в Римском праве требовавшиеся по цивильному праву для составления завещания, также стали слишком стеснительными.

47. Наследование по завещанию

До второго века женщины были лишены права совершать завещание. Форма завещания: - частное — осуществлялось без участия органов государственной власти. Различались обыкновенная и особенная формы. Обыкновенная — совершалось устно или письменно в присутствии 7 свидетелей. Письменное завещание составлялось либо рукой завещателя и при этом не требовалось его подписи либо составлялось другим лицом и тогда необходима была подпись завещателя. Этот акт подписывали свидетели в любом случае и скрепляли своими печатями. Частные завещания особой формы были упрощенными или усложненными.

Наследование по завещанию в римском праве

Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве Абраменков М. Дата размещения статьи: 04. Прежде всего римским юристам мы обязаны самым понятием наследования: "Наследование есть не что иное, как преемство во всей совокупности прав, которыми обладал умерший" "Hereditas nihil aliud est, quam successio in universum ius quod defunctus habuerit" Digesta, 17.

На наследников возлагалась также обязанность отвечать своим имуществом по долгам наследодателя. Иными словами, концептуальной основой римского наследственного права, которую оно сохранило на всем протяжении своего существования, был тезис о том, что в потомках и иных преемниках умершего субъекта как бы "продолжалась" его личность, то есть переход имущества по наследству представлял собой универсальное правопреемство, при котором наследодатель и наследник считались как бы одним и тем же лицом.

Полутом 2. Новицкого и И. Именно такое понимание сущности наследования в настоящее время принято в большинстве стран континентальной - романо-германской - правовой семьи, в том числе и в России.

В развитии наследственного права в Риме можно выделить следующие основные этапы: а наследование в древнем цивильном праве; б наследование по преторскому праву; в наследование по императорскому законодательству до Юстиниана; г наследование по праву Юстиниана. Наследование могло осуществляться по закону, если умерший не оставил распоряжений о своем имуществе, либо по завещанию. Цивильное право. Характеризуя возникновение римского наследственного права, И.

Покровский отмечал: "... Наследниками являются естественно и необходимо те лица, которые ближе к покойному в порядке патриархального родства: если покойный оставил детей, они вступают в его имущество; если детей нет, наследство переходит к тем лицам, с которыми покойный прежде составлял одну семью, и т. Порядок призвания к наследованию определяется, таким образом, самым порядком родства; это последнее составляет естественный закон наследования, и в этом смысле можно говорить, что в древнейшее время существует только наследование по закону - hereditas legitima.

История римского права. В то же время уже положения Законов XII таблиц, касающиеся наследования, начинались со слов: "Да будет так, как постановит домовладыка о судьбе своего имущества и об опеке над ним.

Если же умрет, не оставив завещания... Например, если в завещании наследнику передавалась четверть имущества, то он считался преемником во всей совокупности имущественных благ, принадлежавших наследодателю. Если умерший не выразил свою волю относительно судьбы принадлежавшего ему имущества, то оно распределялось между тремя классами наследников. Прежде чем охарактеризовать состав каждого из классов, обратим внимание на одно существенное обстоятельство.

Как отмечает И. Таким образом, классы наследников в римском цивильном праве нельзя отождествлять с очередями в современном их понимании. Первый класс наследников составляли те, кто находился под властью домовладыки-наследодателя paterfamilias - sui heredes "свои наследники". Сюда относились супруга в браке in manu, дети и усыновленные покойным лица, а также внуки от умерших ранее сыновей и дочерей наследодателя.

Причем если в наследовании участвовали внуки умершего, то имущество делилось между преемниками поколенно per stirpes , поровну: внуки вместе получали ту часть наследства, которая причиталась бы их родителю, если бы он был в живых наследование по праву представления - successio in iure representationis.

Говоря о призвании к преемству этой категории лиц, необходимо уточнить, что переход к ним имущества все-таки не был наследованием в строгом смысле. Дело в том, что все то, на что распространялась власть домовладыки, - его домочадцы, рабы, материальные имущественные ценности - составляло особый единый комплекс, familia.

Соответственно уже при жизни paterfamilias его подвластные были участниками семейного хозяйства и домашнего религиозного культа, а имущество, входящее в состав familia, служило нуждам всей семьи и после смерти главы дома оставалось в той же семье - у "своих", не переходя к посторонним лицам. На это обращал внимание, в частности, Павел: "Представляется очевидным, что для своих наследников непрерывность собственности приводит к тому, что считается, будто не было никакого наследования".

Например, сын после смерти отца "получает скорее не наследство, а неограниченное управление имуществом" Digesta, 28. Полутом 1. Ко второму классу наследников относились члены семьи - ближайшие агнаты умершего agnati proximi.

Прежде чем охарактеризовать состав данного класса, опишем в общих чертах строение римской агнатической семьи. Агнатами считались лица, подчиненные власти одного домовладыки в прошлом, или же те, кто был бы ему подчинен, если бы paterfamilias не умер. Агнатическое родство определялось линиями и степенями. Линия могла быть прямой, если, например, одно лицо происходило от другого отец и сын, дед и внук - агнаты по прямой линии , или боковой, если, например, лица не происходили друг от друга, но имели общего предка братья, дядя и племянник - агнаты по боковой линии , а также восходящей от лица к его предкам или нисходящей от лица к его потомкам.

Степень агнатического родства определялась для прямой линии числом рождений, отделявших данное лицо от домовладыки сын был его агнатом первой степени, внук - агнатом второй степени и т. Итак, во второй класс наследников включались братья и сестры наследодателя, а также его мать, если она состояла с отцом в браке cum manu, - то есть лица, находящиеся во 2-й степени агнатического бокового родства с покойным мать по отношению к умершему в этом случае была in loco sororis - в положении сестры, что и служило основанием приравнивания ее к агнатам второй степени.

Если не было агнатов второй степени, то призывались агнаты третьей степени и т. Все наследники одинаковой степени делили между собой наследство in capita поголовно. Женщины призывались к наследованию, включая полнородных сестер умершего, но не далее.

Третий класс наследников составляли члены рода умершего - gentiles. По мнению И. Покровского, "первоначально... Преторское право. С развитием гражданского оборота цивильная система наследования ab intestate все более обнаруживала свое несоответствие потребностям времени. В частности, узость круга законных наследников, обозначенного в Законах XII таблиц, нередко приводила к тому, что имущество, не принятое никем из указанных лиц, становилось бесхозяйным и, следовательно, могло быть захвачено кем угодно.

Правила преторского эдикта, не отменяя формально положений цивильного права считалось даже, что претор действует лишь в целях "развития", "восполнения" и "исправления" его норм , существенным образом корректировали их - прежде всего за счет включения в число наследников - по терминологии эдикта, "владельцев наследственного имущества", - наряду с агнатами также и когнатов умершего - его кровных родственников, которые ранее к преемству в имуществе не призывались. В эдикте было установлено четыре разряда наследников, причем в отличие от классов в цивильном праве, в случае непринятия наследства лицами, входящими в предыдущий разряд, имущество не становилось выморочным, а переходило к наследникам следующего разряда, что позволяет говорить о постепенном формировании очередности преемства.

К первому разряду unde liberi относились все дети умершего и лица, приравненные к детям. Сюда включались, во-первых, все лица, являющиеся sui heredes по цивильному праву, и, во-вторых, эманципированные - освобожденные из-под родительской власти - дети наследодателя, а также дети, отданные им в усыновление, если к моменту смерти отца они не находились под властью усыновителя.

Родственники ближайшей степени родства отстраняли более отдаленных, внуки и иные потомки детей умершего наследовали по праву представления. В то же время новый порядок наследования в определенной степени ухудшал положение неэманципированных детей наследодателя и его внуков от эманципированных детей.

С одной стороны, все имущество подвластных - продукт их труда - поступало в состав наследственной массы. С другой стороны, эманципированный сын домовладыки, помимо освобождения из-под власти последнего, получал известный выдел из имущества и затем уже трудился сам на себя.

Следовательно, эманципированные дети умершего в аспекте своих наследственных прав находились в более выгодном положении по сравнению с подвластными детьми. В целях исправления создавшейся ситуации преторский эдикт предписывал, чтобы эманципированные дети при наследовании вносили в состав наследственной массы все свое имущество, и только после этого осуществлялось ее распределение между наследниками.

Ухудшение положения внуков наследодателя от его эманципированных детей обусловливалось тем, что они отстранялись от наследования своим отцом как более близким родственником по отношению к paterfamilias. В дальнейшем в преторский эдикт были внесены изменения: эманципированный сын должен был разделить свою долю пополам со своими детьми. Состав трех последующих разрядов определялся так: а второй разряд наследников unde legitimi состоял из sui heredes, за исключением эманципированных детей, а также agnati proximi при отсутствии sui heredes наследовали только агнаты ; б в третий разряд unde cognati входили кровные родственники умершего до шестой степени родства включительно, а также дети троюродных братьев и сестер.

Следовательно, в составе этого разряда могли наследовать кровные родственники из числа sui heredes, эманципированные дети, дети, отданные на усыновление, даже если они находились под властью усыновителя. В боковых линиях наследственные права женщин не ограничивались.

Родственники ближайшей степени родства отстраняли более дальних, родственники одинаковой степени делили наследство поровну; в в качестве наследников четвертого разряда unde vir et uxor призывались пережившие супруги - муж после жены и жена после мужа. Таким образом, преторская система наследования, в противоположность древнему цивильному праву, основывалась на последовательном призвании к преемству в имуществе умершего одних степеней и разрядов наследников за другими successio ordinum et graduum.

Императорское законодательство. В период империи все большее усиление значения когнатического родства заставляет законодательство идти далее по пути, намеченному преторским эдиктом.

Целый ряд отдельных законов осуществляет эту тенденцию, усиливая наследственные права тех или других когнатов за счет агнатов.

Первый шаг в этом направлении был сделан при императоре Адриане, когда женщине было предоставлено цивильное право наследования после ее детей. Вследствие этого мать призывалась теперь не в третьем, а во втором классе: ее отстраняют от наследования только собственные дети умершего, его отец и братья; с сестрой покойного мать делит наследство пополам. В дальнейшем специальным актом Сената 178 г.

Закон императоров Валентиниана, Феодосия и Аркадия расширяет права детей на наследование после родственников с материнской стороны. В конце концов благодаря этим многочисленным, но частичным поправкам принцип агнатического родства был значительно потеснен, но вся система наследования по закону приобрела чрезвычайно сложный и запутанный вид.

Наследование в праве Юстиниана. Двумя своими новеллами - 118 543 г. Все наследники делились на четыре разряда: а к первому разряду относились нисходящие умершего - дети, внуки и т. При этом внуки наследовали по праву представления, то есть получали долю, которая причиталась бы их умершему родителю; б во второй разряд входили ближайшие восходящие наследодателя - родители, деды, бабки, а также его полнородные братья и сестры дети последних наследовали по праву представления.

Если наследовали только восходящие, то имущество распределялась по линиям - по половине наследства получали восходящие со стороны отца и матери наследодателя; в в качестве наследников третьего разряда призывались неполнородные братья и сестры умершего единокровные - происходящие от одного с умершим отца, но от разных матерей, или единоутробные - имевшие общую с умершим мать, но разных отцов , а также их дети - по праву представления; г четвертый разряд наследников - остальные боковые родственники без ограничения степеней.

Возможность распорядиться своим имуществом на случай смерти посредством составления завещания testamentum была закреплена, как отмечалось выше, еще в Законах XII таблиц. Модестин давал следующее определение завещания - это "правомерное выражение... Для того чтобы завещание произвело ожидаемый наследодателем юридический результат, необходимо было, чтобы оно, во-первых, соответствовало установленной форме, во-вторых, было оставлено лицом, обладающим активной завещательной правоспособностью testamenti factio activa , и в-третьих, чтобы наследником было назначено лицо, обладающее пассивной завещательной правоспособностью testamenti factio passiva.

Формы завещания. В цивильном праве существовали две основные формы завещания - завещание, совершаемое в комициях, то есть в народном собрании testamentum comitiis calatis , и завещание, совершаемое перед войском, собравшимся в поход testamentum in procinctu. Уже из названий данных форм завещания видно, что они совершались открыто и публично. Последнее объяснялось, помимо прочего, тем, что назначение наследника затрагивало интересы всего рода, в силу чего завещание нуждалось в одобрении со стороны общины, хотя гласность распоряжений далеко не всегда отвечала интересам наследодателя.

При совершении завещания в народном собрании, которое для этого созывалась по куриям дважды в год, завещатель устно выражал свою волю - назначал себе наследника, опекуна своей супруге и несовершеннолетним детям и пр. Недостатки данной формы завещания состояли в том, что совершить его можно было лишь в строго определенное время - в период созыва народных собраний.

Кроме того, совершить завещание в данной форме не имели возможности те, кто не имел права участвовать в народных собраниях. В военное время созыв комиций был затруднителен или даже невозможен, вследствие чего завещатель мог провозгласить свою волю перед войском, собиравшимся в поход, перед военным строем.

В то же время такая форма завещания была недоступна тем лицам, которые не могли участвовать в военных походах, - старикам и больным, хотя именно они были наиболее заинтересованы в том, чтобы составить распоряжение на случай смерти.

Для преодоления отмеченных проблем преторской практикой была выработана еще одна форма завещания - манципационное завещание, "завещание посредством меди и весов" "testamentum per aes et libram". Суть данной формы состояла в том, что завещатель в присутствии пяти свидетелей и весовщика передавал свое имущество доверенному лицу, именовавшемуся "familiae emptor", а последний, держа в руках слиток меди, произносил следующую формулу: "Я утверждаю, что твое имущество находится по твоему указанию под моей охраной, и оно пусть будет мною куплено за эту медь, в соответствии с твоим правом завещать имущество согласно публичному закону".

После этого слиток металла полагался на весы и передавался завещателю, который устно излагал свои распоряжения и торжественно просил свидетелей подтвердить их. Последняя воля завещателя также могла быть изложена на особых навощенных табличках, которые скреплялись восемью печатями и подписями - самого завещателя, его доверенного лица, весовщика и пяти свидетелей. В дальнейшем претор в своем эдикте прямо указал, что будет признавать наследником того, кто представит завещание, скрепленное установленным в соответствии с законом числом печатей.

Однако данная форма завещания также не была лишена недостатков, основной из которых состоял в том, что наследственное имущество переходило в собственность доверенного лица, "купившего" его за слиток меди, и после смерти завещателя становившегося в положение наследника.

Права лиц, которым было что-либо предназначено в завещании, получали защиту посредством специального иска к familiae emptor. Правда, в последующем продажа наследства превратилась в простую формальность. В дальнейшем письменное завещание стало основной формой частного распоряжения имуществом на случай смерти - оно должно было быть подписано завещателем и семью свидетелями, что устанавливалось Конституцией императоров Феодосия II и Валентиниана III 439 г.

53 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Список использованной литературы…………………………………………15 Введение. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи. В римском праве существовало два основания наследования — завещание и закон.

109. Наследование по завещанию

Наследование по завещанию. Завещанием testamentum в римском праве называлось распоряжение физического лица на случай своей смерти, в обязательном порядке содержащее назначение наследника. Если наследник не назначался, такой документ не мог быть признан завещанием, не нес соответствующих правовых последствий. Кроме назначения наследника завещание могло содержать легаты, назначение опекуна малолетним наследникам наследодателя. Завещание является односторонней сделкой, совершаемой по усмотрению наследодателя. Принятие наследства является отдельным от составления завещания правовым актом. Для назначения лица наследником последнее должно было, в свою очередь, обладать пассивной завещательной способностью testamentifactio passive. Такого правового качества личности не было, в частности, у детей государственных преступников, поначалу не признавались в этом качестве постумы, то есть дети, уже зачатые, но еще не родившиеся к моменту смерти наследодателя. При этом лицо, хоть и обладавшее testamentifactio passiva, в силу закона могло быть ограничено в правах на получение наследства.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Наследственное право: общие положения (лекция)

Наследование по закону и по завещанию в римском частном праве (Абраменков М.С.)

Наследование по завещанию Понятие наследования по завещанию. Завещание — одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, содержащее назначение наследника. Завещание — это односторонняя сделка, в которой выражалась воля завещателя о переходе после его смерти имущества другим лицам. Для юридической силы завещания требовался ряд условий.

Наследство в Римском праве

Исполнители завещания. И без назначения фидеикоммисса есть возможность в иной форме достигнуть той же цели с назначением прямого наследника. Вообще, как, по римскому праву, предполагалось в завещании назначение наследника, состоявшего в обязанности исполнить все распоряжения завещателя относительно отказов, то назначение особых душеприказчиков не могло быть употребительно. Напротив, в новейших законодательствах исполнителю завещания присваиваются обширные права. Исполнитель по-нашему - душеприказчик призывается к исполнению воли и распоряжений завещателя относительно целого наследства или некоторых частей его по всему составу завещания или по некоторым его частям. Звание это вольное: к принятию его нельзя обязать или принудить; но, приняв его, исполнитель уже не вправе его покинуть и становится в ответственное положение человека, обязавшегося поручением mandatum , разве бы оказалась невозможность в исполнении. Он обязан действовать добросовестно, но не обязан действовать на свой счет и своими издержками; с другой стороны, предполагается, что он действует безвозмездно, хотя не запрещается обыкновенно и ему получать отказ по назначению завещателя.

Также в завещании могли заключаться и иные распоряжения на случай смерти: легаты, фидеикомиссы, отпущение рабов на волю, назначение опекунов, распоряжения о погребении и т. Завещание являлось односторонней сделкой, выражавшей волю наследодателя, который мог в любой момент и без каких-либо ограничений изменить или отменить составленное им ранее завещание. Условия действительности завещания: 1 наличие специальной правоспособности для составления завещания, так как завещателями могли быть только дееспособные совершеннолетние римские граждане, не находящиеся под чужой властью. Завещателями не могли быть недееспособные, расточители, осужденные за порочащие преступления и др. Наследниками не могли быть дети государственных преступников, рабы, перегрины и др.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Наследственное право.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Исидор

    Советую Вам посмотреть сайт, на котором есть много статей по этому вопросу.

  2. Лев

    про бабло забыли написать!!!!!!!!!

  3. Любомир

    ути-пути

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных